Решения и определения судов

Обзор Кемеровского областного суда от 16.12.2003 N 01-19/415 “Обзор судебной практики рассмотрения судами дел с применением части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ОБЗОР

от 16 декабря 2003 г. N 01-19/415

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧАСТИ 3 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье 35 Конституции РФ указано, что право частной собственности охраняется законом, право наследования гарантируется. С 1 марта 2002 года в силу вступила часть 3 Гражданского кодекса РФ, которая включила в себя нормы наследственного права.

Федеральный закон “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации“, принятый Государственной Думой 1 ноября 2001 года, одобренный Советом Федерации 14 ноября 2001 года, во-первых, устанавливает дату введения в действие части 3 ГК РФ - 01 марта 2002 года, при этом он не предусматривает поэтапного введения
в действие норм ч. 3 ГК РФ. Во-вторых, определяет круг нормативно-правовых актов, которые утрачивают юридическую силу в связи с введением в действие нового закона. В-третьих, содержит специальные указания по вопросам, возникающим в связи с введением в действие нового закона.

Федеральный закон предусмотрел прямую отмену следующих нормативно-правовых актов. Одновременно утрачивают силу и не подлежат применению на территории РФ разделы VII и VIII ГК РСФСР 1964 года и законы, вносившие изменения в эти разделы, а также разделы VI и VII Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года (применявшиеся в РФ к гражданским правам и обязанностям, возникшим после 03 августа 1992 года) и п. 9 Постановления Верховного Совета РФ от 03.03.1993, определявший условия применения Основ (ст. 2 и 3).

Относительно действующих на территории РФ законов и других правовых актов, которые регулируют отношения в сфере наследственного и международного частного права, закон устанавливает, что впредь до приведения указанных актов в соответствие с частью 3 ГК РФ они применяются постольку, поскольку не противоречат части третьей Кодекса (абз. 1 ст. 4).

В части третьей Кодекса есть бланкетные нормы, т.е. нормы, которые отсылают к другому нормативно-правовому акту. Например, ст. 1151 Кодекса предусматривает, что порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок его передачи в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется законом. На такой случай вводный закон закрепил специальную норму. В соответствии с ней до тех пор, пока не принят Федеральный закон вплоть до введения его в действие, подлежат применению нормативные акты Верховного Совета (РСФСР, СССР и РФ), Президента (РСФСР, РФ и Правительства (РСФСР, СССР и
РФ).

Положения части 3 ГК РФ применяются к тем отношениям, которые возникли после введения его в действие.

Однако Законом предусмотрены и исключительные нормы, которые закреплены в ст. 6 “Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (статьи 1142 - 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса.

При отсутствии наследников, указанных в статьях 1142 - 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила о наследовании выморочного имущества, установленные статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, указанная норма вводного закона направлена на защиту интересов наследников
по закону.

К исключительным нормам относятся и правила, предусмотренные ст. 7 вводного закона. “К завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей Кодекса, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания“.

Таким образом, нормы, содержащиеся в ст. ст. 1124 ч. 3, 1126 ч. 3, 1131 ГК РФ, посвященные недействительности завещания, могут быть применены только к завещаниям, совершенного после 01 марта 2002 года.

Однако Кировский районный суд г. Кемерово (судья Чепарева С.Н.) при разрешении спора между Г.М. и Г.А. о признании завещания, совершенным 28.04.1988, недействительным, суд исходил из норм части 3 ГК РФ. (Данное решение в кассационном порядке не проверялось).

Аналогичные ошибки были допущены Березовским городским судом (судья Кузьменко Ю.А.) по иску П.В. к К.З. о признании завещания недействительным (решение суда отменено), Анжеро-Судженским городским судом (судья Астафьева Л.Д.) по иску Ч.Г. к Зайцевой (решение суда отменено). Отменяя решения суда, коллегия указала, что в нарушение ст. 5 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ, суд применил нормы части 3 ГК РФ, тогда как завещания были составлены до 1 марта 2002 года.

Исключительной является и норма, закрепленная в статье 8 Закона “Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года.

При составлении обзора было проверено 56 истребованных дел, из которых 18 дел рассмотрено в соответствии с нормами ГК РСФСР, поскольку правоотношения возникли до 1 марта 2002 года; по 29 делам производство было прекращено в связи с отказом истца от иска или в связи с утверждением условий мирового соглашения и всего лишь 9 дел рассмотрено с применением положений части
3 ГК РФ.

Было проанализировано 123 решения суда (представленных Кемеровской областной нотариальной палатой) и определения судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда за 2003 год.

Несмотря на разнообразие ситуаций, в которых предъявляются иски о наследстве, все наследственные споры, как показало обобщение судебной практики, можно разделить на следующие виды:

- между наследниками по закону: о разделе имущества, о признании наследниками, о признании призванным к наследованию, о выделе доли, о лишении наследственных прав, о продлении срока на принятие наследства и др.;

- между наследниками по закону и по завещанию, возникающие при рассмотрении вопроса о недействительности завещания полностью или в части, о выделе обязательной доли;

- между наследниками по завещанию или по разным завещаниям, это споры о реальном разделе наследственного имущества, о признании наследника недостойным, о продлении срока для принятия наследства, о признании позднее составленного завещания недействительным и др.;

- об установлении факта принятия наследства о включении имущества в наследственную массу, о признании права собственности на строение за умершим и т.д.

Впервые в Кодексе дано понятие наследования и определено оно как переход имущества умершего в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент другим лицам, если иное не следует из правил Гражданского кодекса РФ (ст. 1110 ГК РФ).

В момент смерти каждого человека как носителя всевозможных публичных, частных прав и обязанностей права и обязанности, которые были тесно связаны с личностью умершего, прекращаются.

Имущественные права и обязанности, для которых личность их субъекта не играет определяющей роли, а также некоторые личные неимущественные права, например, такие как авторские права, права на патент, на изобретение и т.д.
продолжают существовать и после смерти их носителя, они переживают его и переходят к его правопреемникам или наследникам. Наследник сразу становится субъектом всех имущественных прав наследодателя и должником по всем его обязательствам. Такой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам получил название универсального правопреемства. Универсальность применяется только в рамках одного основания наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ только универсальный преемник является наследником умершего. Ранее гражданин, приняв часть наследственного имущества по завещанию, не мог отказаться от принятия наследства по закону, т.е. должен был принять по всем основаниям. Сейчас же гражданин может выбирать одно из оснований и принять только часть наследственного имущества, отказавшись от другого наследства.

Предмет наследования - это вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности, носителем которых при жизни был наследодатель (ст. 1112 ГК РФ). Ранее в ГК РСФСР речь шла о наследовании “имущества“, таким образом новый Кодекс дает более расширительное толкование понятия “наследство“.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право гражданина на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью), а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Неимущественные права - права на нематериальные блага, которыми являются жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и иные неимущественные права, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона,
неотчуждаемые и не передаваемые иными способами (ст. 150 ГК РФ).

К наследникам не переходит право требования взыскания компенсации морального вреда в случае смерти истца, которому непосредственно причинен моральный вред, поскольку право на взыскание компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и носит личный характер. Поэтому данное право не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству. В то же время, когда решением суда лицу присуждена компенсация морального вреда, но он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в состав наследства и может быть получена его наследниками (Бюллетень Верховного Суда РФ, 2003 год, N 6, стр. 19 “Некоторые вопросы судебной практики Верховного Суда РФ по гражданским делам“).

Новый Кодекс предусмотрел два основания наследования: во-первых, по завещанию, и, во-вторых, по закону (ст. 1111 ГК РФ). Ранее ст. 527 ГК РСФСР также предусматривала два основания, но только, во-первых, по закону, во-вторых, по завещанию. Новый Закон “отдал приоритет“ наследованию по завещанию, указав, что “наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом“ (право на обязательную долю, непринятие или отказ от наследства наследников по завещанию).

Как и прежде, наследство открывается со дня смерти наследодателя (ст. 1113 ГК РФ), что подтверждается свидетельством о смерти, а при объявлении гражданина умершим решением суда, вступление в силу которого и определяет день открытия наследства. В решении суда может быть указана и конкретная дата - день предполагаемой гибели гражданина в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ, которая является днем открытия наследства, однако срок для принятия наследства
начинает течь с момента вступления решения суда в законную силу (ст. 1154 п. 1 абз. 2 ГК РФ). От правильного определения дня открытия наследства зависит решение вопроса о том, какими нормами законодательства (т.е. действующими ранее актами или принятыми впоследствии) необходимо руководствоваться. Судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе, о чем говорилось ранее (например, ст. 6 Закона N 147).

От прежнего законодательства сохранился принцип, по которому неважно время смерти. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Вводя широкий круг наследников по праву представления, законодатель восполнил прежний пробел в законодательстве и дал возможность быть призванными к наследованию внукам (правнукам), например, в ситуации, когда в один день умирают отец и бабушка, а долю бабушки наследуют внуки - дети умершего в один день с бабушкой отца (ст. 1146 ГК РФ).

Место открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ) - последнее место жительства наследодателя, которое согласно ст. 20 ГК РФ определяется местом, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Подтверждается этот факт регистрацией по месту жительства или пребывания. Однако гражданин может не иметь регистрации по месту жительства, несмотря на то, что он там проживает, а при этом быть зарегистрированным по месту пребывания. В данном случае имеет место ситуация, которая законом охарактеризована как “место, где гражданин преимущественно проживает“.

В случае спора место открытия наследства устанавливается в судебном порядке (ст.
264 ГПК РФ). Однако суд устанавливает место открытия наследства лишь при невозможности получения заявителем (например, одним из наследников) в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих факт постоянного или преимущественного проживания гражданина в конкретном месте.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Если же место жительства умершего неизвестно, то местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества. Если имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при его отсутствии - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

При этом в соответствии со ст. 264 ГПК РФ суд вправе устанавливать факт места открытия наследства. Предполагается правильным, что рыночная стоимость имущества должна определяться по аналогии закона, в частности ст. 1172 п. 1 аб. 3 ГК РФ, предусматривающей, что по заявлению лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна быть по соглашению между наследниками произведена оценка наследственного имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Наследники - это лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя, это лица, вступающие во всю совокупность правоотношений умершего наследодателя. Это граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и
родившиеся после его смерти. Это и юридические лица, которые наследуют только по завещанию. Государство наследует по закону и по завещанию.

Часть 3 ГК РФ сохраняет положения о недостойных наследниках и дает им понятие. Недостойным наследником является лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования.

В ч. 1 ст. 1117 ГК РФ указано, что не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Верховный Суд РФ в Постановлении от 23.04.1991 N 2 “О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании“ (в ред. от 25.10.1996 N 10), продолжающем действовать до настоящего времени, разъяснил, что при рассмотрении споров о наследовании лиц, которые могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются по смыслу ст. 1117 основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, предусмотренное п. 1 ст. 1117, неприменимо (п. 2 Постановления).

Кроме того, не любые умышленные противоправные действия (установленные в судебном порядке) имеются в виду в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ, а лишь такие, в результате которых виновный может быть призван к наследованию (или увеличена его доля, доли других лиц в наследстве и т.п. Например, убийство одного из наследников из чувства ревности (т.е. без цели лишения его доли в наследстве и увеличения своей доли) не связано прямо с тем обстоятельством, что доля в наследстве убийцы увеличивается. Тем не менее, совершение этого деяния подпадает под правила п. 1 ст. 1117 ГК РФ, т.к. объективно способствовало увеличению доли виновного и направлено против одного из наследников.

Согласно ч. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Суд вправе принять решение об отстранении от наследования по закону лишь постольку, поскольку заинтересованное лицо обратилось в суд с соответствующим требованием. Автоматического признания недостойным наследником, что допускали правила ст. 531 ГК РСФСР 1964 года, уже нет.

В соответствии с данной нормой закона могут быть лишены права наследовать совершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию наследодателя. Чтобы решить вопрос о том, признать ли совершеннолетних детей не имеющими права наследовать по закону, суд должен установить, что родители нетрудоспособны и при этом нуждаются в помощи, а также что имеется либо письменное соглашение о выплате алиментов, либо вступившее в законную силу решение суда, обязывающее детей платить алименты родителям, и дети нарушают это решение суда. Отсутствие любого из этих обстоятельств означает, что оснований для применения правил п. 2 ст. 1117 ГК РФ нет.

Кроме того, могут быть лишены права наследовать и родители, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию детей-наследодателей. Статья 80 СК РФ устанавливает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Кроме того, в соответствии со ст. 85 СК РФ родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

Если родители не выполняют упомянутые выше обязанности, суд может лишить их права наследовать после детей. При этом суд должен установить злостный характер уклонения от обязанностей. Если они не могут быть выполнены по уважительной причине (отсутствие средств, болезнь лица, препятствующая их выполнению, и т.п.), правила этой части ст. 1117 не применяются.

Указанные положения закона не были учтены Промышленновским районным судом (судья Семенова Л.А.) при рассмотрении дела по иску К.М. к П.Н.Ф. об отстранении от наследования. Истица К.Б. (бабушка умершего внука К.К.В.) просила отстранить от наследования мать умершего, поскольку внук с 1983 года проживал с ней (бабушкой), ответчица воспитанием сына не занималась, материально его не содержала. Решением суда от 22.01.2003 требования К.М. были удовлетворены. Отменяя решение суда, судебная коллегия указала, что суд не учел требований ч. 2 ст. 1117 ГК РФ, а именно, что на день смерти наследодателя ему было 23 года, т.е. он являлся совершеннолетним.

Аналогичная ошибка было допущена Ленинск-Кузнецким городским судом (судья Федусова Е.А.) по иску Т.О. к К.И. о признании наследника недостойным. Данное решение суда в кассационном порядке не обжаловалось.

Часть 3 ст. 1117 ГК РФ является новеллой и закрепляет обязанность недостойных наследников возвратить все имущество, неосновательно полученное ими из состава наследства по правилам главы 60 ГК РФ “Обязательства вследствие неосновательного обогащения“.

Правила ст. 1117 ГК РФ распространены и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве и на лиц, являющихся отказополучателями.

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким физическим лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или юридическим лицам.

Завещание (ст. 1118 ГК РФ) - это односторонняя сделка, поэтому все требования о сделках распространяются и на завещание. Завещание может быть признано недействительным только решением суда. Письменная форма завещания, а также его нотариальное удостоверение по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. являлись обязательными. Статья 1124 ГК РФ также предусматривает, что завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Часть 7 ст. 1125 ГК РФ предусматривает, что в случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Таким образом, обязательным условием реализации должностным лицом органа исполнительной власти своего права на совершение нотариальных действий является отсутствие в данном населенном пункте нотариуса. Следовательно, когда завещание удостоверено должностными лицами органов местного самоуправления, судам необходимо проверять, имеется ли в данном населенном пункте нотариус.

Данное положение закона не было учтено Новокузнецким районным судом (судья Короткова Е.Л.) при рассмотрении дела по иску М.В. к М.Ю., К.С., З. о признании завещания недействительным. Истец ссылался на то, что завещание было удостоверено не нотариусом, а Кузедеевским поссоветом. Суд отказал в удовлетворении требований истца. Отменяя решение Новокузнецкого районного суда, судебная коллегия указала, что, отказывая в иске о признании завещания недействительным, суд не установил, имеется ли в поселке Кузедеево нотариус, не проверил полномочия Лоскутовой на удостоверение завещания.

Мариинский городской суд (судья Бородина Т.Г.) при рассмотрении дела по иску С. к И.Н. о признании завещания, составленного 23 февраля 2000 года, действительным, удовлетворяя требования истицы исходил из положений части 3 ГК РФ и не учел того обстоятельства, что завещание удостоверено до вступления в действие части 3 ГК РФ, что оно удостоверено заместителем Главы Благовещенской сельской администрации, а ранее действующее законодательство (ст. 540, 541 ГК РСФСР) не предусматривало такой формы удостоверения завещания. (Данное решение в кассационном порядке не проверялось).

Статья 1126 ГК РФ предусматривает простую письменную форму завещания, так называемое закрытое завещание, которое в рукописном варианте в присутствии двух свидетелей в конверте передается нотариусу. Данное завещание составляется собственноручно наследодателем, в связи с чем следует вывод о том, что неграмотный человек не сможет составить такое завещание.

В ст. 1129 ГК РФ предусмотрено составление завещания в так называемых чрезвычайных обстоятельствах. Оно составляется в простой письменной форме и подлежит исполнению только при условии его подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц, который должен дать оценку обстоятельствам, при которых завещание было составлено, т.е. суд может установить факт составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах в порядке ст. 264 ГПК РФ. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. Указанный срок может быть продлен судом при наличии уважительных причин. Данное завещание не отменяет завещание, составленное ранее в иной форме. Обращаем внимание, что обстоятельства, при которых составляется данное завещание, должны быть чрезвычайными, угрожающими жизни. Нахождение в больнице не является чрезвычайным обстоятельством, поскольку в таком случае воля наследодателя должна быть зафиксирована в порядке ст. 1127 ГК РФ.

Если завещатель в течение месяца со дня прекращения чрезвычайных обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в иной установленной Кодексом форме, то завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

Завещание - сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя. Оно не может быть совершено через представителя, действующего по доверенности, или на основании закона (родителей, опекунов и т.п.).

Право завещать свое имущество по своему усмотрению принадлежит только дееспособным гражданам. Не могут завещать свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности (ст. 29 ГК РФ), и ограниченно дееспособные лица (ст. 30 ГК РФ), несовершеннолетние, т.е. лица, не достигшие 18-летнего возраста. Однако если несовершеннолетний был объявлен полностью дееспособным в порядке эмансипации (ст. 27 ГК РФ), то он вправе распорядиться своим имуществом по завещанию, независимо от достижения им 18 летнего возраста. Действительность завещания определяется на момент его составления.

По сравнению с ГК РСФСР 1964 года в части 3 ГК РФ ст. 1127 “завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям“ несколько изменена. Расширен круг лиц, от имени которых завещание может быть удостоверено не нотариусом. К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

К перечисленным выше завещаниям применяются правила о форме, порядке совершения и нотариального удостоверения завещаний. Эти завещания составляются и удостоверяются обязательно в присутствии свидетеля, который также подписывает завещание с соблюдением требований п. 2 ст. 1124 ГК РФ. Отсутствие свидетеля при составлении, подписании и удостоверении завещания влечет его недействительность, а несоответствие свидетеля требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ может явиться основанием признания завещания недействительным.

Обязательными реквизитами завещания являются дата и место его удостоверения, а также подпись наследодателя (ст. 1118, 1124 ГК РФ).

При этом форма подписания завещания в ГК РФ и Основах законодательства РФ о нотариате не определена. Таким образом, завещание может содержать просто подпись наследодателя, расшифрованную подпись (фамилия, имя, отчество), а также и то и другое вместе. Законодательного закрепления указанного обстоятельства не имеется.

В связи с чем Новокузнецкий районный суд обоснованно отказал в удовлетворении требований Ф. к Ц., который просил признать завещание недействительным по тем основаниям, что оно не подписано наследодателем, т.к. отсутствует его подпись, а имеется лишь указание его фамилии, имени и отчества вместо подписи. Суд правильно пришел к выводу о том, что надпись под завещанием в графе “подпись“ - “Т.Ю.“, выполненную лично Т.Ю., следует считать его подписью. Данное решение оставлено без изменения судебной коллегией.

Новое наследственное право, заключенное в разделе V Гражданского кодекса Российской Федерации, по-прежнему допускает две формы завещательных распоряжений в отношении денежных средств, внесенных во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке. Это может быть, во-первых, нотариально удостоверенное завещательное распоряжение в порядке, предусмотренном ст. 1124 - 1127 ГК РФ, во-вторых, совершенное в письменной форме и удостоверенное банковским служащим, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиентов в отношении средств на их счете, в том филиале банка, где находится счет. В последнем случае завещательное распоряжение приобретает силу нотариально удостоверенного завещания (п. п. 1, 2 ст. 1128). Такое распоряжение может быть сделано не только в Сберегательном банке России, но и в любом коммерческом банке, а также иной кредитной организации, имеющей право привлекать во вклады денежные средства граждан. Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351. Таким образом, форма распоряжения денежными средствами во вкладе не претерпела больших изменений. Существенные новации коснулись порядка наследования таких денежных средств. Они состоят в том, что завещанные денежные средства, в отношении которых в банке совершено распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 3 ст. 1128). Это, в частности, означает, что данные денежные средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, то есть по общему правилу, по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства. Из этого правила есть исключение, предусмотренное п. 3 ст. 1174. Его смысл сводится к тому, что для осуществления расходов, необходимых на достойные похороны наследодателя, могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках. При этом размер выдаваемых средств не может превышать 100 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), установленных законом на день обращения за получением этих средств.

Наиболее острым в правоприменительной практике оказался вопрос применения ст. 5 ФЗ “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации“ к отношениям наследования денежных сумм во вкладах. В названной норме воспроизводится общее правило о действии закона во времени: часть третья ГК применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. К правам и обязанностям, возникшим до этого момента, раздел V “Наследственное право“ не применяется. Что касается денежных средств во вкладах, завещанных после 1 марта 2002 г., то они будут наследовать по правилам раздела V части III ГК РФ. Относительно вкладов, завещанных до 1 марта 2002 года, единообразной практики не было.

Однако в письме N 584-5/общ. от 21.03.2003 заместитель председателя Верховного Суда РФ Жуйков В.М. указал, что порядок наследования денежных средств, внесенных гражданами во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, предусмотренный ст. 1128 ГК РФ, распространяется и на те вклады, завещательные распоряжения по которым составлены и до 1 марта 2002 года, если смерть вкладчика наступила 1 марта 2002 года и позднее, поскольку права на денежные средства в банках, независимо от времени совершения завещательного распоряжения, с момента введения в действие части тр“тьей Гражданского Кодекса РФ входят в наследственную массу и наследуются на общих основаниях. Таким образом, денежные средства с указанных вкладов должны выдаваться наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним.

Завещатель вправе отменить или изменить ранее составленное завещание, не указывая при этом причины, без чьего-либо согласия (ст. 1130 ГК РФ).

Завещатель вправе составить новое завещание, которое отменяет ранее составленное завещание в целом или в части, в которой оно противоречит ранее составленному завещанию.

Если завещатель составил завещание, потом отменил его полностью или в соответствующей части последующим завещанием, а затем полностью или частично отменил и последующее завещание, то ранее составленное завещание не восстанавливается, т.е. не имеет силы. Но в случае, если последующее завещание недействительно (в силу закона или признано таковым судом), то наследование осуществляется в соответствии с ранее составленным завещанием.

Завещание может быть отменено посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания. В случае недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещанием, составленным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание.

Завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение на денежные средства в соответствующем банке (п. 6 ст. 1130 ГК РФ).

Завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание является ничтожным если:

- оно удостоверено через представителя (ст. 1118 ГК РФ);

- оно удостоверено от двух или более лиц (ст. 1118 ГК РФ);

- нарушены правила о письменной форме завещания и его удостоверении (ст. 1124 ГК РФ);

- при удостоверении завещания или передачи его нотариусу отсутствовали свидетели, если их присутствие необходимо в силу закона (ст. 1127, 1129 ГК РФ);

- если закрытое завещание написано или подписано не самим завещателем (ст. 1126 ГК РФ).

Завещание может быть признано недействительным по иску лица, чьи права или законные интересы нарушены этим завещанием.

Не могут служить основанием для признания недействительным завещания описки, другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем наследниками или отказополучателями, права наследовать по закону или на основании действительного завещания.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (ст. 1131 ГК РФ).

Перечисленные правила об основаниях недействительности завещаний применяются только к завещаниям, удостоверенным с 1 марта 2002 года в силу ст. 7 Закона “О введении в действие части 3 ГК РФ“, о чем указывалось выше.

Статья 310 ГПК РФ (п. 1, 2) предусматривает, что заинтересованное лицо, считающее неправильными совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий.

Заявления о неправильном удостоверении завещаний и доверенностей или об отказе в их удостоверении должностными лицами, указанными в федеральных законах, подаются в суд по месту нахождения соответственно госпиталя, больницы, санатория, другого стационарного лечебного учреждения; учреждения социального обслуживания, в том числе дома для престарелых и инвалидов, учреждения социальной защиты населения; экспедиции, воинских части, соединения, учреждения и военно-учебного заведения, места лишения свободы.

Таким образом, Гражданско-процессуальный кодекс предусмотрел возможность проверки законности нотариальных действий, а не оспаривание завещания при жизни наследодателя.

Данное заявление может быть подано в суд заинтересованным лицом. Под заинтересованными лицами следует понимать тех лиц, в отношении которых должны быть совершены нотариальные действия, а также тех граждан и юридических лиц, которые принимали непосредственное участие в совершении нотариальных действий. В случае обращения в суд с заявлением лица, не участвовавшего в нотариальном действии или не обращавшегося с просьбой, в которой нотариальный орган ему отказал, суд должен отказать в принятии данного заявления в силу п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.

В части 1 ст. 310 ГПК РФ устанавливается подсудность дел о неправильном удостоверении завещаний. Заявление подается в суд по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица. Законом установлен десятидневный срок на подачу заявления. Данный срок исчисляется со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии. В случаях пропуска установленного в ч. 2 ст. 310 срока по уважительным причинам заявитель может обратиться в суд с просьбой о восстановлении данного срока.

Статья 1119 ГК РФ предусматривает свободу завещания, а именно, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами настоящего Кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание.

Свобода завещательных распоряжений ограничена установлением в законе определенного круга наследников. Их принято называть обязательными, по закону они вправе получить обязательную долю в наследстве. Согласно ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. правом на получение обязательной доли были наделены несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, а также нетрудоспособные супруг, родители, усыновители и иждивенцы умершего. Они наследовали независимо от содержания завещания не менее 2/3 той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В ст. 1149 ГК РФ размер обязательной доли уменьшен до одной второй доли, которая причиталась бы при наследовании по закону, но круг лиц, имеющих право на обязательную долю, сохранен.

К числу лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, относятся:

а) наследники первой очереди, а именно: дети наследодателя, если они являются несовершеннолетними или нетрудоспособными;

нетрудоспособные супруг или родители, если они достигли 60 лет (женщины - 55 лет) либо являются инвалидами всех трех групп, независимо от возраста. При этом степень нетрудоспособности в данном случае роли не играет, главное, чтобы нетрудоспособность была установлена в порядке, предусмотренном законодательством, и имела место на момент открытия наследства;

б) иждивенцы наследодателя (независимо от того, наследниками какой очереди они являются), т.е. лица, которые совместно проживали с наследодателем и являлись иждивенцами последнего не менее года до дня его смерти и признаны в установленном порядке иждивенцами.

В связи с изложенным судебная коллегия нашла правильным решение Ленинского районного суда г. Кемерово (судья Потлова О.М.), которым было отказано Ковтунову в признании за ним права на обязательную долю в наследстве, поскольку Ковтунову была назначена льготная пенсия по старости с 01.11.1994 по Списку N 1 по п. “а“ ст. 12 Закона РФ “О государственных пенсиях в РФ“ от 20.11.1990 (л. д. 4, 101). На момент открытия наследства Ковтунову исполнилось всего лишь 56 лет, т.е. к числу нетрудоспособных на момент смерти наследодателя он не относился.

Представляется, что, несмотря на то, что с 1.03.02 в силу вступила III часть Гражданского кодекса РФ, регламентирующая вопросы наследования, еще достаточно длительное время будут применяться два способа определения обязательной доли в наследстве. Критерием применения различных размеров обязательных долей будет дата составления завещания: например, супруги умерли одновременно после 1.03.02, один из них составил завещание до 1.03.02, второй супруг составил завещание после 1.03.02. В данном случае в соответствии со ст. 8 ФЗ N 147 “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации“ правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью III Гражданского кодекса, применяются лишь к завещаниям, совершенным после 1.03.02. Поэтому в указанном случае наследники, имеющие право на обязательную долю, при завещании, составленном одним из супругов до указанной даты, вправе претендовать на обязательную долю в наследстве в размере 2/3 от той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Наследники же, имеющие право на получение наследственной доли, по завещанию второго супруга, составленному им после 1.03.02, имеют право на получение обязательной доли в наследстве лишь в размере половины от той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

В указанном случае необходимо применять нормы новой III части ГК РФ, но доли исчислять и по правилам ГК РСФСР 1964 г. Новеллой части III ГК РФ является положение о том, что суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ее присуждении.

Решением Центрального районного суда г. Кемерово (судья Кострова Т.В.) были удовлетворены требования Ю.Л. о признании за ней права на обязательную долю в наследстве, оставшемся после смерти ее мужа, т.к. муж завещал имущество своему сыну Ю.В. а также требования Ю.В. об уменьшении размера обязательной доли Ю.Л. в наследстве. Разрешая требования, суд руководствовался положениями части 3 ГК РФ. При этом суд не учел, что смерть наследодателя наступила 12.02.2002, т.е. до введения в действие части 3 ГК РФ и завещание им было составлено также до 1.03.2002, следовательно, необходимо было руководствоваться законом, действовавшим на момент возникновения правоотношений, т.е. положениями ст. 535 ГК РСФСР, которая не предусматривала возможности уменьшения размера обязательной доли.

При определении размера обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) необходимо учитывать всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, в том числе и лиц, наследующих по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства и исходить из стоимости всего наследственного имущества, как в завещанной, так и в незавещанной части, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем или нет. Указанные положения закона не были учтены Новокузнецким районным судом (судья Короткова Е.Л.) при рассмотрении дела по иску М.В. к М.Ю., К.С., З. о признании завещания недействительным.

Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. Дети, усыновленные при жизни родителя, утрачивают права на наследование имущества этого родителя и его родственников, поскольку при усыновлении согласно ст. 137 Семейного кодекса РФ личные и имущественные права в отношении указанных лиц прекращаются, за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 137 Семейного кодекса РФ, предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель.

Обязательная доля представляет собой часть всего наследственного, а не только завещанного имущества. Поэтому если завещатель распорядился своим имуществом, соблюдая норму об обязательной доле в наследстве, то нет оснований выделять обязательную долю из завещанной части имущества и тем самым ограничивать в большей степени, чем установлено законом, свободу завещания.

Основные принципы наследования по закону те же (ст. 1141 ГК РФ), что и были ранее (ст. 531 ГК РСФСР): наследники наследуют имущество умершего наследодателя в равных долях согласно очередности, установленной законом, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если они отстранены от наследования; лишены наследства; не приняли наследство; отказались от него; отсутствуют; не имеют права наследовать.

Вместо 2-х очередей (ранее существовавших) теперь их 8 (см. приложение) (ст. 1142, 1143 - 1145, 1148 ГК РФ). Наследниками первой и второй очереди являются те же категории лиц, что были предусмотрены и ГК РСФСР. А наследники третьей - седьмой очереди - это новое понятие для законодательства. Наследниками могут быть теперь лица, не являющиеся кровными родственниками умершего: падчерицы, пасынки, отчим, мачеха, которые призываются к наследованию в 7-ю очередь (ст. 1145 ГК РФ).

Поскольку действующее российское законодательство, в том числе и семейное, не содержит определения понятий указанных категорий наследников, по мнению судебной коллегии, возможно применение определения этих понятий, содержащихся в энциклопедических и толковых словарях. Документами, подтверждающими свойства указанных лиц, могут являться свидетельство о рождении пасынка или падчерицы, в котором указаны родители, и свидетельство о браке родителя с отчимом или мачехой, а также другие документы в случае изменения фамилии названных лиц. При этом следует отметить, что при определении круга лиц, призываемых к наследованию, не может применяться разъяснение Минтруда России от 19.04.2001 N 3 “О документах, представляемых при назначении пенсии по случаю потери кормильца пасынкам и падчерицам в соответствии со ст. 52 Закона Российской Федерации “О государственных пенсиях в Российской Федерации“, утвержденное Постановлением Минтруда России от 19.04.2001 N 34, поскольку ст. 1145 (п. 3) ГК РФ не связывает наследование с необходимостью совместного проживания соответственно пасынков, падчериц, отчима, мачехи с наследодателем либо с воспитанием и (или) содержанием их умершим.

Наследование по праву представления (ст. 1146 ГК РФ) сохранено в новом Кодексе, однако основания наследования немного изменились. Если в соответствии с ГК РСФСР после смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день, т.е. умерших одновременно, наследство открывалось после смерти каждого, то в соответствии с новым законом наследование по праву представления возникает, если наследник, который должен призываться к наследованию, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Доля этого наследника, как и по ГК РСФСР, будет переходить к его детям Ф.И.О. Круг наследников, имеющих право наследования в порядке представления, также расширен. В соответствии со ст. 532 ГК РСФСР право наследования возникало только при наследовании наследниками первой очереди, после внесения изменений в эту статью Федеральным законом от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ право наследовать по праву представления получили дети наследников второй очереди (племянники и племянницы) и третьей (двоюродные братья и сестры). Эти положения сохранены и в третьей части ГК РФ.

В судебной практике возник вопрос: может ли лицо (племянник), не являющееся наследником на день смерти наследодателя (до принятия новой редакции ст. 532 ГК РСФСР, в силу которой племянники получили возможность наследовать имущество по закону), но являющееся таковым в соответствии со ст. 1143 ГК РФ, принять наследство при наличии условий, указанных в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации“?

Верховный Суд РФ высказал свою позицию по данному вопросу, а именно: согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации“ применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК РФ (ст. ст. 1142 - 1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса.

Таким образом, в случае, когда гражданин не мог стать наследником в соответствии с Гражданским кодексом РСФСР, срок для принятия наследства истек, а в силу ч. 2 ст. 1143 ГК РФ указанный гражданин (племянник) включен в круг наследников, он может вступить в наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК РФ, т.е. до 1 сентября 2002 г.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону лишенного наследодателем наследства или не имеющего права наследовать в соответствии со ст. 1117 ГК РФ.

Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143 - 1145 ГК РФ, наследуют с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если они не менее года находились на иждивении умершего (п. 1 ст. 1148 ГК РФ).

Иждивенцы, которые не относятся к наследникам по закону, могут наследовать при условии, что они не менее года состояли на иждивении и проживали совместно с умершим (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Разрешая требования об установлении факта нахождения на иждивении, судам необходимо учитывать то обстоятельство, что лицо должно находиться на иждивении наследодателя, т.е. получать полное материальное содержание или постоянную материальную помощь, которая является для него основным источником средств существования в течение года, т.е. устанавливать факт нахождения на иждивении именно на день смерти наследодателя.

Указанные положения были учтены Тяжинским районным судом (судья Гребенщикова О.А.) при рассмотрении заявления П.М. об установлении факта нахождения на иждивении.

В наследственном праве появилось понятие выморочное имущество (ст. 1151 ГК РФ), т.е. имущество, собственник которого умер, а наследников ни по закону, ни по завещанию нет. Такое имущество наследуется государством, и порядок его наследования должен определяться отдельным законом. При этом государство не может отказаться от наследования. Даже если бы государство и отказалось от наследования, то имущество осталось бы бесхозяйным (ст. 225 ГК РФ) и все равно перешло бы государству. Порядок наследования выморочного имущества федеральным законом до настоящего времени не определен. При таких обстоятельствах до принятия соответствующего федерального закона во исполнение п. 3 ст. 1151 ГК РФ свидетельство о праве на наследство Российской Федерации на выморочное имущество выдается нотариусом соответствующему уполномоченному территориальному органу Министерства по налогам и сборам РФ (Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 N 783 (в ред.30.08.2002), Указы Президента РФ от 31.12.1991 N 340, от 23.12.1998 N 1635, Инструкции Министерства финансов СССР от 19.12.1984 N 185 (в ред. от 13.08.1991) “О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов“).

При открытии наследства необходимость выделения доли умершего наследника из общего имущества супругов вытекает из ст. 1150 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно данной статье доля умершего супруга в этом имуществе определяется в соответствии со ст. 256 ГК Российской Федерации, которая, в свою очередь, предусматривает, что правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье. Анализ положений подпункта 9 абзаца 2 п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 218, п. 3 ст. 244, ст. 1164 ГК Российской Федерации, ст. 4 Семейного кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что открытие наследства влечет за собой раздел имущества, находящегося в совместной собственности супругов. В силу же ст. 39 Семейного кодекса Российской Федерации при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними. В связи с изложенным полагаем, что при отсутствии между супругами такого договора, а также при отсутствии спора с наследниками при оформлении наследства следует исходить из равных в соответствии с законом долей супругов в общем имуществе.

Что касается выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу, то оно может быть выдано нотариусом исключительно по желанию пережившего супруга на основании его заявления (ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). При этом следует иметь в виду, что независимо от выдачи указанного свидетельства пережившему супругу размер наследственной массы не изменяется.

Переживший супруг может отказаться от принятия наследства, но при этом он не лишается права на выделение своей доли.

В практике возник вопрос: имеет ли право другой супруг после смерти супруга требовать выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе при условии, что была приватизирована квартира на одного из супругов, а другой супруг отказался от приватизации? Представляется, что нет, не имеет. Согласно ст. 34 СК РФ общей совместной собственностью супругов является имущество, приобретенное за счет общих доходов супругов. Приватизация квартиры - это безвозмездная передача квартиры в собственность. Следовательно, это имущество не должно рассматриваться как совместно нажитое супругами.

Если квартира находилась в общей собственности лиц, совместно проживавших без регистрации брака, и один из сособственников умер, то при оформлении наследственных прав к данному имуществу наследодателя следует руководствоваться п. 2 ст. 254 ГК РФ. На основании этой нормы при разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или соглашением, составляемым после истечения шести месяцев, т.е. когда известен круг наследников, доли участников признаются равными.

Наследование предметов домашнего обихода и обстановки перестало быть предметом отдельного правового регулирования (ст. 533 ГК РСФСР). Они входят в наследство на общих основаниях (ст. 1169 ГК РФ).

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие части наследства означает принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Наследник может принять наследство по одному из оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается.

Принятие наследства (ст. 1153 ГК РФ) - это, подобно завещанию, односторонняя сделка. Сам наследник должен решить, будет ли он принимать наследство. Принятие наследства согласно ст. 1153 ГК РФ осуществляется двумя путями, т.е. путем подачи в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя заявления нотариальному органу по месту открытия наследства о принятии наследства, либо когда наследник в течение шести месяцев фактически принял наследственное имущество либо его часть.

Статья 1153 п. 2 ГК РФ дает примерный перечень действий, подтверждающих фактическое принятие наследства, с оговоркой “если не доказано иное“. Это вступление во владение или управление имуществом (например, вселился в жилой дом; передал акции депозитарию и т.д.); принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц (например, нанял охранников, принял меры против притязаний на наследственное имущество со стороны третьих лиц); если наследник понес расходы на содержание наследственного имущества (оплатил налоги, страховые взносы, другие платежи); оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитающиеся наследодателю денежные средства. Следует иметь в виду, что данный перечень не является исчерпывающим. Наследник может предоставить и другие бесспорные доказательства фактического принятия наследства.

Сложившаяся практика трактует совместную регистрацию наследника с наследодателем как фактическое принятие наследства. Вместе с тем известны случаи, когда наследник, не имеющий желания принимать наследство, формально был зарегистрирован с умершим по одному адресу, а фактически длительное время проживал на другой площади. В данном случае становится понятен смысл положения “пока не доказано иное“ п. 2 ст. 1153, то есть необходимость доказать фактическое непринятие наследства. При отсутствии у наследника бесспорных для нотариуса доказательств фактического принятия наследства данный факт может быть установлен в судебном порядке. При этом в качестве заинтересованных лиц судам необходимо привлекать других наследников, а также налоговые органы.

Как усматривается из представленных решений, нередко суды принимают решения об удовлетворении требований об установлении факта принятия наследства тогда, когда есть бесспорные доказательства фактического принятия наследства, а именно доказательства уплаты налогов по имуществу, коммунальных платежей и т.д. (Мариинский городской суд - заявление П.Н.Н., заявление И.И., заявление П.Л., Тяжинский районный суд - заявление К.В.И., заявление Ч.А. и другие).

Представляется, что при принятии заявления судья должен проверять, обладает ли лицо, обращающееся в суд, субъективным правом на обращение за судебной защитой. Наличие или отсутствие права на предъявление иска проверяется при принятии заявления. Если у лица отсутствует право на предъявление иска (если имеются бесспорные доказательства принятия наследства), судья отказывает в принятии искового заявления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.

Если же дело принято к производству, то при таких обстоятельствах оно подлежит прекращению в соответствии с абзацем 2 ст. 220 ГПК РФ (дело не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ).

И в том и другом случае судья разъясняет гражданину его право на обращение к нотариусу, если нотариус отказывает в совершении нотариального действия, гражданин вправе обжаловать данный отказ в порядке ст. 310 ГПК РФ.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 546 ГК РСФСР, п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника (ст. 1117 ГК РФ), то такие лица могут принимать наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования, т.е. в течение шести месяцев со дня отказа или со дня вступления в законную силу решения суда.

Если право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другими наследниками (например, в течение 6 месяцев со дня открытия наследства нет наследников 1-й очереди, принявших наследство, у наследников 2-й очереди возникает право принять наследство), то наследство может быть принято ими в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ. Ранее ГК РСФСР предусматривал, что в таких случаях наследство можно было принимать в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлинялась до 3 месяцев.

Статья 1155 ГК РФ позволяет принять наследство в случае пропуска наследниками шестимесячного срока для вступления в права наследства, но только в случае восстановления (ранее ст. 547 ГК РСФСР предусматривала продление срока для принятия наследства) этого срока в судебном порядке. Суд может восстановить срок принятия наследства, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства (например, проживал в другом городе, не поддерживал отношения с родственниками). При этом пока не доказано обратное, лицо считается “не знавшим“, в данном случае действуют правила ст. 10 ГК РФ.

Суд должен признать причину пропуска срока уважительной. Новеллой в данной статье является то, что для наследника, пропустившего срок для принятия наследства, ставится условие обращения в суд в течение шести месяцев после того, как уважительные причины пропуска отпали.

Как показало обобщение судебной практики, суды правильно применяют указанное положение закона (ст. 1155 ГК РФ), вместе с тем из представленных решений не усматривается, что суды проверяют соблюдение 6-месячного срока после того, как отпали уважительные причины пропуска (решение Тяжинского районного суда по заявлению К.О.Ю.).

Кроме того, как усматривается из материалов представленных дел, граждане подают заявления о продлении срока для принятия наследства, тогда как действующее законодательство предусматривает восстановление срока (ст. 1155 ГК РФ). В связи с этим при принятии заявлений судам необходимо обращать внимание на требования, содержащиеся в этих заявлениях.

Обращаем внимание на то, что дела о восстановлении срока для принятия наследства подлежат рассмотрению мировым судьей, если стоимость наследуемого имущества, о котором возник спор, не превышает 500 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на момент подачи заявления (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ).

В ином случае дело подлежит рассмотрению в районном суде в качестве суда первой инстанции (ст. 24 ГПК РФ).

Если в судебном порядке наследник признан принявшим наследство, то суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). Таким образом, суд рассматривает дело до конца по существу в порядке искового производства.

В соответствии с данной нормой, когда гражданин обращается в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства, суду необходимо на стадии досудебной подготовки разъяснять гражданину право увеличения своих требований и ставить вопрос об определении долей наследников, поскольку не может быть рассмотрено дело по существу в исковом порядке без разрешения спора.

Если же гражданин не желает увеличивать свои требования, то суд в соответствии с ч. 3 ст. 196 ГПК РФ может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

В том случае, если имеется письменное согласие всех наследников, принявших наследство, оно может быть принято и по истечении шестимесячного срока без обращения в суд (п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Письменное согласие наследников на принятие наследства новым наследником по истечении срока является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства. В том случае, если наследственное имущество по выданному свидетельству прошло государственную регистрацию, нотариус выносит постановление об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а органы государственной регистрации вносят соответствующие изменения в запись о государственной регистрации.

Право отказа от наследства, способы отказа и категория лиц, в пользу которых можно отказаться, регулируется ст. ст. 1157, 1158, 1159 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства является односторонней сделкой. Отказаться от наследства в пользу других наследников вправе наследник, призываемый к наследованию как по завещанию, так и по закону. Можно отказаться от наследства, не указывая, в чью пользу идет отказ.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, то есть в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина отказ от наследства может иметь место в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объ“влении его умершим.

Если право вступить в наследство возникает для других лиц вследствие отказа от наследства или отстранения наследника от вступления в права наследства, то они могут отказаться от наследства в течение 6 месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут отказаться от наследства в течение 3 месяцев со дня окончания срока принятия наследства.

Новеллой в законодательстве является право отказаться от наследства даже в том случае, когда наследник принял наследство, подал заявление в нотариальную контору или совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, но только в течение установленного законом срока для принятия наследства.

Суд по заявлению наследника может признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.

К.М. обратилась в суд с заявлением о признании отказавшимся от наследства, по тем основаниям, что 10.10.2001 умер ее муж, который при жизни завещал дом сыну К.В.А. Она имеет право на обязательную долю в наследстве, фактически приняла наследство. Вместе с тем она отказалась от наследства в пользу сына К.В.А., но отказ в установленном порядке не оформила.

Решением Ленинск-Кузнецкого городского суда (судья Ерохина Е.Ю.) были удовлетворены требования К.М. (Данное решение в кассационном порядке не проверялось).

Однако при удовлетворении требований суд не проверил принято ли фактически наследство К.М., по каким причинам был пропущен 6-месячный срок и являются ли причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Таким образом, если наследник при определенных обстоятельствах может аннулировать свои действия по принятию наследства, то отозвать отказ от наследства невозможно.

В том случае, если наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, отказ от наследства возможен только с предварительного согласия органа опеки и попечительства (за исключением, когда несовершеннолетний наследник в результате вступления в брак или в результате эмансипации приобрел дееспособность в полном объеме).

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию в порядке наследственной трансмиссии или по праву представления.

Не допускается отказ в пользу кого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник (ст. 1158 ГК РФ).

Законом определен круг лиц, в пользу которых наследник может отказаться от наследства. Данный перечень является исчерпывающим и расширению не подлежит в силу прямого указания п. 2 ст. 1158 ГК РФ. Лицо, в пользу которого совершается отказ от наследства, не должно быть лишено наследства по завещанию. Можно отказаться в пользу наследников любой очереди, предусмотренной законом, призываемых к наследованию.

Классическим примером может являться обращение с просьбой засвидетельствовать отказ от наследства дочери (сына) наследодателя в пользу внука наследодателя, в связи с тем, что внук проживал и продолжает проживать в квартире наследодателя освобождается от уплаты государственной пошлины (тарифа) и налога на имущество в порядке наследования. В данном случае отказ от наследства невозможен, так как внуки призываются к наследованию только в том случае, когда нет в живых того родителя, по чьей линии он является внуком.

Не допускается отказ от наследства в пользу наследников по закону или завещанию в отношении имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодатель завещал назначенным им наследникам. В данном случае законодатель призывает максимально соблюдать волю завещателя при определении судьбы наследственного имущества (ст. 1158 ГК РФ).

Нельзя также отказаться от обязательной доли в наследстве в пользу другого наследника. Право на обязательную долю индивидуально распространяется на несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, иждивенцев наследодателя, его нетрудоспособных супругов, родителей.

Функциональное назначение обязательной доли - это обеспечение несовершеннолетним или нетрудоспособным наследникам сносных условий существования при условии лишения их наследства. Но наследник, имеющий право на обязательную долю, может и не воспользоваться своим правом на нее. В данном случае он ставит нотариуса в известность, что знаком с содержанием завещания, что нотариус разъяснил ему содержание ст. 1149 и что обязательную долю он выделять не будет.

Приоритетное значение придается воле завещателя и в том случае, когда наследнику подназначен наследник, то есть в завещании указано лицо, которое призывается к наследованию в случае смерти наследника до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо непринятия наследства по другим причинам или отказа от наследства, либо не будет иметь права наследовать, либо он будет отстранен от наследства как недостойный наследник, либо в случае непринятия им наследства. Наследник не может отказаться в пользу третьего лица, так как завещатель сам определил, кто вступит в права наследования вместо отказавшегося наследника. В противном случае воля завещателя будет нарушена.

Закон не допускает отказа от наследства с оговорками и под условием, наследник принимает наследство полностью и отказывается от него полностью.

Как отмечалось ранее, отказ от наследства - это односторонняя сделка, заявление об отказе от наследства подается наследником нотариусу по месту открытия наследства. Если наследник просто отказывается от наследства, не совершает никаких действий, направленных на принятие наследства, и не считается фактически принятым наследство, то это непринятие наследства. Если он по своему усмотрению передает наследственное имущество другим лицам из числа наследников по закону или по завещанию или обращается с заявлением об отказе безотносительно к каким-либо наследникам, то это отказ от наследства.

Разница в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав не возникает, а при отказе - он передает свое право другому лицу.

Отказ от наследства может быть признан недействительным в предусмотренных ГК РФ случаях признания сделок недействительными.

Кодекс сохранил возможность приращения наследственных долей (ст. 551 ГК РСФСР, 1161 ГК РФ). Доля отпавшего наследника переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. ГК РСФСР предусматривал равные доли.

Если завещано все имущество, доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное. Эти правила не применяются, если наследнику подназначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Если наследник умер до истечения срока для принятия наследства, то в таких случаях право от умершего наследника на принятие наследства или на отречение от него в соответствии со ст. 1156 ГК РФ переходит к его наследникам. Этот переход права называется наследственной трансмиссией. Трансмиссия возможна по закону и по завещанию. Однако дважды имущество не может перейти по трансмиссии. Лица, принявшие наследство по трансмиссии, наследуют и долги наследодателя. Однако если наследник фактически наследство принял, но свои наследственные права у нотариуса не оформил и умер, то в данном случае его наследники наследуют по общим основаниям, а не по праву трансмиссии, т.к. имущество считается уже принадлежащим ему, а не бывшему наследодателю.

В соответствии со ст. 1162 ГК РФ наследники могут просить нотариуса по месту открытия наследства выдать им свидетельство о праве на наследство. Однако получение свидетельства о праве на наследство - право, а не обязанность наследников, принявших наследство. Наличие свидетельства служит лишь доказательством наличия у лица наследственных прав. Отсутствие свидетельства не влечет утрату этого права, если наследство фактически принято наследником. Поэтому “открытая доля“ может существовать до тех пор, пока наследник либо его наследники в случае смерти первого не решат оформить своих прав, т.е. временные рамки в данном случае законодательно не определены.

Согласно ст. 1165 ГК РФ по соглашению принявших наследство наследников и в соответствии с причитающимися им долями возможно произвести раздел объектов наследственного имущества. При недостижении соглашения между наследниками, принявшими наследство, о его разделе такой раздел производится в судебном порядке. Разрешая эти споры, суды должны выяснить, какое конкретно имущество подлежит разделу и какова его действительная стоимость на время рассмотрения дела. Указанные нормы закона не были учтены Заводским судом г. Кемерово (судья Козейникова О.М.) при рассмотрении дела по иску В. к Г.З. о выделе доли в наследственном имуществе и разделе наследственного имущества. В связи с чем решение суда было отменено.

При разделе наследственного имущества применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность, и правила статей 1168 - 1170 ГК РФ применяются в течение 3 лет со дня открытия наследства.

В наследственную массу могут включаться земельные участки, находившиеся в собственности, доля в имуществе коммерческих организаций, акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силу ст. 213 ГК РФ может являться объектом права собственности гражданина.

Выплата денежной компенсации одному из наследников за его долю в наследственном имуществе возможна при согласии на то других наследников и невозможна при отсутствии такового, если возможен раздел наследственного имущества в натуре. Раздел наследственного имущества производится в соответствии с размерами долей наследников. Это положение закона означает, что наследник вправе требовать при разделе выдела ему имущества, равного по стоимости его наследственной доле, в натуре или выплаты денежной компенсации, соответствующей его доле, если раздел имущества в натуре невозможен.

Если наследственное имущество находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, то оно может быть разделено по соглашению между ними.

В соответствии со ст. 1168 ГК РФ наследник, которому совместно с наследодателем принадлежало право общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, при разделе наследства имеет преимущественное право на получение в счет своей доли вещи, находившейся в общей собственности или его пользовании перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, при этом не имеет значения, пользовались они этой вещью или нет.

Наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет преимущественное право при разделе получить в счет своей наследственной доли эту вещь перед наследниками, которые этой вещью не пользовались и не являлись участниками общей собственности.

Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ).

В случае возникновения несоразмерности по стоимости наследственного имущества, на получение которого имели преимущественное право претендовать один или несколько наследников, с размером наследственных долей этих наследников это обстоятельство устраняется или предоставлением другим наследникам компенсации в иной форме, или выплатой им соответствующей денежной суммы. Выдел наследникам конкретного имущества из числа наследственного производится судом с учетом преимущественных прав наследников на получение того или иного имущества, а также и всех обстоятельств по делу. Эти правила применимы как к случаям наследования по закону, а также к случаям наследования по завещанию, в котором наследственная масса распределена между несколькими наследниками в долевом отношении, а также при разделе имущества, завещанного одному наследнику без учета права другого наследника на обязательную долю. В то же время если завещанием конкретное имущество завещано конкретным наследникам, то производить раздел иначе, чем распорядился наследодатель, нельзя.

Принадлежавшее наследодателю право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях (ст. 1181 ГК РФ). Согласно ст. 21 Земельного кодекса РФ право пожизненного наследуемого владения не допускает распоряжение земельным участком. Переход права пожизненного наследуемого владения земельным участком в порядке наследования осуществляется на основании свидетельства о праве на наследство. При решении вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство или при разрешении спора в судебном порядке при наличии нескольких наследников речь может идти только о праве каждого наследника на долю в праве пожизненного наследуемого владения земельным участком.

Транспортные средства, предоставленные наследодателю на льготных условиях в связи с его инвалидностью, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1184 ГК РФ), т.е. независимо от того, на каком вещном праве эти транспортные средства принадлежали наследодателю.

Судебная коллегия по гражданским делам

Кемеровского областного суда