Решения и определения судов

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.09.2008 по делу N А66-5135/2007 Суд отказал энергоснабжающей компании во взыскании с абонента задолженности по оплате тепловой энергии, поскольку примененная компанией формула, согласно которой количество потребленной энергии исчисляется пропорционально наружному объему зданий, не соответствует формуле, содержащейся в Правилах учета отпуска тепловой энергии, а компания не представила доказательство обоснованности такого расчета.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2008 г. по делу N А66-5135/2007

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Старченковой В.В., судей Тарасюка И.М. и Яковца А.В., рассмотрев 10.09.2008 в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества “Территориальная генерирующая компания N 2“ на решение Арбитражного суда Тверской области от 08.04.2008 (судья Голубева Л.Ю.) и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2008 (судьи Моисеева И.Н., Елагина О.К., Митрофанов О.В.) по делу N А66-5135/2007,

установил:

открытое акционерное общество “Территориальная генерирующая компания N 2“ (далее - Компания) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с иском к жилищно-строительному кооперативу N 97 (далее - Кооператив) о
взыскании 12.500 руб. задолженности по оплате тепловой энергии, поставленной в марте 2007 года на основании договора от 01.01.2004 N 5106.

В ходе судебного разбирательства истец неоднократно уточнял размер иска, окончательно попросив взыскать с ответчика 2.120 руб. 21 коп., что составляет задолженность за 27.03.2007.

Решением от 08.04.2008, оставленным без изменения постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2008, в иске отказано.

В кассационной жалобе Компания просит отменить решение и постановление, передать дело на новое рассмотрение, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права. Податель жалобы считает, что при отсутствии у Кооператива приборов учета количество полученной тепловой энергии не может определяться по нормативам потребления, установленным решением Тверской городской Думы от 21.12.2001 N 185 (далее - решение Тверской городской Думы), поскольку Кооператив является исполнителем жилищно-коммунальной услуги, а не потребителем. В этом случае, по мнению Компании, применяется расчетный метод, установленный разделом 5 Правил учета отпуска тепловой энергии ПР 34-70-010-85 (далее - Правила учета отпуска тепловой энергии), утвержденных Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР 22.07.1985, Главгосэнергонадзором 31.07.1985.

Истец ссылается в жалобе на то, что судами первой и апелляционной инстанций не соблюдены нормы процессуального законодательства, в соответствии с которыми суды должны были предложить ему представить дополнительные доказательства в подтверждение правильности расчета количества полученной Кооперативом тепловой энергии, если считали, что представленные доказательства не являются достаточными и достоверными. Кроме того, Компания полагает, что суд первой инстанции с согласия сторон мог назначить экспертизу для установления действительного количества поставленной тепловой энергии. Вместе с тем истец считает, что оснований не соглашаться с его расчетом у суда не имелось.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

Лица,
участвующие в деле, извещены о времени и месте его рассмотрения, но представителей не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Проверив законность обжалуемых судебных актов, кассационная инстанция не находит оснований для их отмены.

Как следует из материалов дела, открытое акционерное общество “Тверские коммунальные системы“ (энергоснабжающая организация) и Кооператив (абонент) заключили договор теплоснабжения от 01.01.2004 N 5106.

В соответствии с разделом 1 договора энергоснабжающая организация обязуется снабжать горячей водой для целей отопления и горячего водоснабжения жилой дом, расположенный по адресу: город Тверь, поселок ВНИИСВ, дом 42, а абонент - оплачивать потребленную тепловую энергию. Согласно пункту 4.2 договора оплата полученной тепловой энергии производится по ставкам и тарифам, утвержденным в установленном порядке администрацией города Твери.

Пунктом 4.1 договора предусмотрено, что количество тепловой энергии и подпиточной воды на горячее водоснабжение определяется по нормам СНиП, для целей отопления - по фактическому удельному расходу тепловой энергии на единицу наружного объема здания. Расчет удельного расхода производится в соответствии с методикой, принятой по г. Твери, а при наличии у абонента приборов учета - по показаниям приборов.

Соглашением от 01.09.2006 к договору теплоснабжения от 01.01.2004 N 5106 энергоснабжающая организация заменена на Компанию. В этом же соглашении указано, что договор теплоснабжения действует до 31.12.2006. Изложенное позволило судам сделать вывод о том, что в спорный период договор теплоснабжения не действовал.

Между тем согласно пункту 2 статьи 540 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит
о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

Коль скоро ни одна из сторон до окончания 2006 года не заявила о прекращении договора теплоснабжения, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, в связи с чем вывод судов о прекращении договора не соответствует материалам дела и нормам материального права.

Факт потребления в заявленный период тепловой энергии, отпущенной истцом, ответчик не оспаривает.

Компания для оплаты отпущенной ответчику в марте 2007 года тепловой энергии выставила счет-фактуру от 31.03.2007 N 6500/6865 на сумму 78.245 руб. 65 коп.

Ответчик, определив количество полученной в марте 2007 года тепловой энергии исходя из нормативов теплопотребления, установленных решением Тверской городской Думы, и тарифа, установленного Региональной энергетической комиссией Тверской области (далее - РЭК), посчитал, что стоимость тепловой энергии составляет 66.040 руб. 44 коп.

Ссылаясь на то, что ответчик не оплатил поставленную ему в марте 2007 года тепловую энергию в полном объеме, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании задолженности в сумме 2.120 руб. 21 коп. (с учетом уточнения размера заявленных требований).

Стоимость отпущенной ответчику тепловой энергии должна определяться с учетом тарифов, утвержденных РЭК. Разногласия по применяемым в спорный период тарифам между сторонами отсутствуют.

Спор возник относительно методики, подлежащей применению для определения количества тепловой энергии, потребленной на отопление жилого дома.

Суд первой инстанции согласился с тем, что при отсутствии приборов учета количество потребленной тепловой энергии определяется расчетным методом. Однако суд посчитал неправомерным использование собственной методики истцом, не обосновавшим используемые в расчете данные и допустимость применения такой методики. Кроме того, суд указал, что доказательств соответствия расчета Правилам учета отпуска тепловой
энергии Компания не представила. При этом суд посчитал правильным расчет потребленной тепловой энергии, представленный Кооперативом и основанный на нормативах теплопотребления, установленных решением Тверской городской Думы.

Сославшись на непредставление истцом доказательств поставки ответчику тепловой энергии в объеме, превышающем тот, за который Кооператив произвел оплату, суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 3 статьи 539 ГК РФ к отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным названным Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

Согласно статье 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 12.09.95 за N Вк-4936 (далее - Правила), предусмотрено, что взаимные обязательства энергоснабжающей организации и потребителя по расчетам за тепловую энергию и теплоноситель, а также по соблюдению режимов отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителя определяются “Договором на отпуск и потребление тепловой энергии“ (пункт 1.4 Правил).

Правилами также установлены случаи определения количества потребленной тепловой энергии расчетным методом. Однако в них не содержится методика расчета количества потребленной энергии при отсутствии приборов учета.

Письмом от 20.12.95 N 42-4-2/18 Главгосэнергонадзор рекомендовал региональным управлениям Главгосэнергонадзора до выхода соответствующих нормативных документов осуществлять определение расхода тепловой энергии у потребителей при временном отсутствии приборов учета в соответствии с разделом 5 Правил учета отпуска тепловой энергии.

Поскольку у Кооператива отсутствовал прибор учета, а методика расчета количества потребленной тепловой энергии сторонами договора
не согласована, истец применил положения раздела 5 Правил учета отпуска тепловой энергии, не противоречащие Гражданскому кодексу Российской Федерации и Правилам.

Суд первой инстанции проверил расчет количества тепловой энергии, произведенный истцом, и сделал вывод о том, что он не соответствует положениям раздела 5 Правил учета отпуска тепловой энергии. Как указал суд, формула расчета количества тепловой энергии, примененная Компанией, не соответствует формуле, содержащейся в разделе 5 названных Правил (вместо расчетной часовой нагрузки теплопотребления как ответчика, так и иных потребителей количество потребленной тепловой энергии исчислено истцом пропорционально наружному объему зданий, что Правилами учета отпуска тепловой энергии не предусмотрено). Поскольку истец не представил доказательств обоснованности такого расчета, суды посчитали невозможным его применение и отказали в удовлетворении иска.

У кассационной коллегии нет оснований не согласиться с таким выводом судебных инстанций.

Доводы жалобы Компании о нарушении судом первой инстанции норм процессуального законодательства, обязывающих суд предложить сторонам представить дополнительные доказательства по обстоятельствам, которые считаются спорными, являются несостоятельными и противоречат материалам дела. Определением от 20.09.2007 суд обязывал истца представить расчет и нормативное обоснование величин, используемых при расчете тепловой энергии, потребленной на отопление, поскольку Кооперативом оспаривались правомерность применения использованной Компанией методики и обоснованность расчета. Более того, истец не лишен права самостоятельно представлять доказательства в подтверждение своих доводов, в том числе заключения специалистов, а также заявлять до рассмотрения дела по существу ходатайства о назначении соответствующей экспертизы.

В данном случае дело рассмотрено судами первой и апелляционной инстанций по имеющимся доказательствам, которым дана оценка с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, кассационная инстанция считает решение суда и постановление апелляционной инстанции законными и
обоснованными, а жалобу Компании - не подлежащей удовлетворению.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

решение Арбитражного суда Тверской области от 08.04.2008 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2008 по делу N А66-5135/2007 оставить без изменения, а кассационную жалобу открытого акционерного общества “Территориальная генерирующая компания N 2“ - без удовлетворения.

Председательствующий

В.В.СТАРЧЕНКОВА

Судьи

И.М.ТАРАСЮК

А.В.ЯКОВЕЦ